什么是专利权用尽?
原发布者:呱呱知道网
如何申请专利流程费用及详细步骤在中国的专利申请人可以分为两大类单位和个人,企业、高校和科研机构成了“单位”的重要组成部分。企业在申请专利时有什么不同吗?原则上,企业与个人、高校等在申请同一种专利时并没有太大区别,其办理途径、办理步骤、所需文件材料基本一致。为此小编提供了申请专利的基本流程费用,告诉你如何申请专利的相关知识。一、专利申请的类型如果要申请专利,首先要明白自己要申请的是哪种类型。申请专利共分发明、实用新型和外观设计三种类型:针对产品、方法或者改进所提出的新的技术方案,可以申请发明专利;针对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案,可以申请实用新型专利;针对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计,可以申请外观设计专利。办理专利申请应当提交必要的申请文件,并按规定缴纳费用。专利申请必须采用书面形式或者电子申请的形式办理。不能用口头说明或者提供样品或模型的方法来代替或省略书面申请文件。在专利审批程序中只有书面文件才具有法律效力。涉及权利转移的手续,应当有全体申请人签章,其他手续可以由申请人的代表人签章办理,委托专利代理机构的,应当由专利代理机构签章办理。办理的手续要附具证明文件或者附件的,证明文件与附件应当使用原件或者副本,不得使用复印件。如原件只有一份的,可以使用复印件,但同时需要附有公证机关出具的复印件与原01 专利类型
发明专利:指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。 包括产品类发明专利和方法类发明专利。
实用新型专利:指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。不包括方法。
外观设计专利:指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
发明、实用新型、外观设计三种专利,费用不同、价值不同、审查程序不同、保护期限不同。
什么样的方案可以申请专利?
1.只要技术方案与现有技术相比有区别并能带来有益技术效果即可;
2.不要忽略细微的改进。
开创性的产品或方法;与现有技术的效果相同,但技术路线不同;现有技术的改进;产品工业设计都可以申请专利。
02 授权条件
发明、实用新型的授权条件
新颖性:指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。
实用性:指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。例如:永动机。
创造性:指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。 创造性要求:发明 > 实用新型
现有技术——申请日以前在国内外为公众所知的技术。
外观设计专利的授权条件
应当不属于现有设计。与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。
现有设计——申请日以前在国内外为公众所知的设计。
03 审查程序
三种专利类型所需要的时间:
1、发明专利:2年左右,经过实质审查程序,2-3次审查意见及答复OA
2、实用新型专利:7-10个月,初审合格,未发现不授予专利权的情况时即可授权。
3、外观设计专利:5-7个月,初审合格,未发现不授予专利权的情况时即可授权。
04 申报流程
1、 申请人按照技术交底书完成专利素材(CAD图或三维图)发送代理机构;
2、 代理机构根据素材确定可以申报的专利类型及数量;
3、 协商确定申报的专利类型及具体数量,拟定专利代理合同;
4、 签署专利代理合同,申请人支付相关代理费,代理机构开具相应发票;
5、 申请人按要求提交其他专利申请资料及专利费减备案材料;
6、 代理机构安排人员办理费减备案、同时安排代理人进行撰写;
7、 初稿、定稿及提交申报;
8、 缴纳国家知识产权局收取的相应官费。
9、 等待国家知识产权局审查意见并答复;
10、取得相应专利证书或专利最终不予授权。
外观设计专利需提供的材料:
产品的六面视图(主视图、后视图、左视图、右视图、仰视图、俯视图);
产品的立体图(自产品的45度方向所拍摄的图片,可以看到产品的三个面)。
设计图、效果图、实物拍照图均可返回搜狐,查看更多
专利权用尽原则也称为专利权穷竭原则或首次销售原则(First Sale Doctrine),通常系指专利产品或依据专利方法直接获得的产品,一经合法售出后,专利权人及其合法授权人即丧失对该等产品进行使用和再次销售等行为的控制权。
我国2008年《专利法》第六十九条第(一)项规定:专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的,不视为侵犯专利权。
从该规定可以看出,在我国专利权用尽是一种对专利权的限制,为实现专利权人和社会公众的利益平衡,必须严格规范专利权用尽的适用范围。
扩展资料:
专利权用尽是19世纪美国司法判例的产物,至今已有160多年的历史。该制度始于1852年的Bloomer案,基本原则确立于1873年的Adams案,目前已成为一项基本的专利权侵权抗辩理由。
Bloomer诉McQuewan案中,美国联邦最高法院阐述了有关专利权用尽原则的合理补偿理论,认为适用专利权用尽原则主要出于阻止专利权人获得没有根据补偿的期望和对个人财产赋予永久限制的极不信任这两个基本动机,专利权人已获得合理补偿的就不能以专利权为借口继续控制专利产品。
专利权用尽原则正式确立于1873年的Adams诉Burke案,该案中提出了首次销售理论来解释专利权用尽原则的适用。在该案中,密封盖产品的专利权人禁止首批购买人在某些特定领域使用密封盖。
法院认为,当专利权人或者专利持有人出售了其唯一价值在于使用的专利设备或机器时,其就获得了该项发明创造的报酬,应放弃限制相关设备或机器使用的权利,即通常所说的首次销售理论。
无论是合理补偿理论还是首次销售理论,均旨在限制专利权人对已售专利产品的干涉,使产品购买人有充分的自由处理和使用其合法财产。
随后,法院在1895年Keeler诉Standard Folding-Bed公司一案的判决中也写道:在Adams诉Burke案所确认的专利权用尽原则下,购买者不仅不受专利独占权限制而自由地使用该专利产品,也能自由再销售该专利产品。
在1942年美国政府诉Masonite公司一案的判决中,美国最高法院对专利权用尽原则作了新的解释:一个产品的专利权是否耗尽,取决于专利权人是否从这些产品的使用中得到了回报。
如果专利权人已经从第一次销售中得到了合理报酬,他就不应再从第二次、第三次以及更多次的销售中得到好处。
1942年的美国政府诉Univis Lens公司案是一个涉及未完成专利产品的权利用尽问题的典型案例。
法院认为,“尽管本案涉及的是一个未完成的专利产品,但该产品包含了发明专利的实质性特征,属于专利权保护范围,并且该产品注定将根据专利要求由购买者完成镜片制作,这就意味着专利权人已经销售了他的发明”。
从而基于专利权用尽的理由判决Univis没有权利确定制作完成的镜片的再售价格。
该案表明,只要专利权人销售了专利产品,不管该专利产品是以“完成状态”出售,还是以“未完成状态”出售但由购买者完成制作并进行转售,专利权用尽原则均应当予以适用。
专利权用尽也是2008年Quanta电脑公司诉LG电子公司案的主要争议点,该案被认为是自1942年Univis案之后再次解释了涉及专利权用尽原则的有关问题。
在该案中,LG公司拥有计算器处理方法的专利,并将其许可给英特尔使用,英特尔将LG公司处理方法程序装入微处理机和芯片,随后出售给计算机产品生产厂家。LG公司许可的条件之一是英特尔用户不能将含有LG方法专利的英特尔产品与非英特尔部件组合。
法院驳回LG公司提出的关于专利权用尽原则不适于方法专利的论断,判决本案中不存在专利侵权,因为方法必须体现在产品之中,该产品的首次销售就穷竭了专利权。
法官在该案中肯定了专利权用尽原则同样适用于方法专利,方法专利本身虽然不能以产品或设备的方式进行销售,但是方法专利可以体现于产品,可以通过体现该方法的产品销售而穷竭。
参考资料来源:百度百科——专利权用尽
百度百科——《专利法》
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